Наследственные права бывшего супруга. Наследование за умершим супругом
Супруги могут иметь совместно нажитое имущество и собственность, принадлежащую каждому из них. Общее имущество, приобретенное в браке, при разводе делится поровну. Собственность, полученная в результате дарения или наследования, принадлежит лично одному из супругов. Вопрос наследования является довольно сложным, поскольку, расторгнув брак и все разделив поровну, бывшие супруги прекращают отношения и перестают быть родственниками.
Основные положения по наследованию
При наследовании в браке одним из супругов не имеет значения, получено оно по завещанию или закону. Получив свидетельство о праве на наследство, супруг оформляет имущество в собственность через государственные регистрирующие органы и становится единственным владельцем. При разводе собственность не подлежит разделу и полностью отходит законному владельцу.
Вторая половина может оспорить в судебном порядке такой раздел, если наследуемое имущество за время брака значительно увеличило свою стоимость, ст.37 СК РФ. Например, муж наследовал дом и является его владельцем, но за годы, прожитые вместе, супруги вкладывали в ремонт и модернизацию общие средства. Это единственный весомый аргумент, позволяющий жене обратиться в суд с исковым требованием о выделении доли при разводе.
Наследник может подарить или оформить полученное наследство на супруга, при разводе и разделе имущества этот факт не будет иметь весомого значения.
Во время совместной жизни граждане пользовались наследственным имуществом одного из них на общих основаниях. При разводе, при наличии согласия, возможно не доводить дело до судебного рассмотрения, а учесть затраты, вложенные в полученную собственность одним из заинтересованных лиц. Например, довольно распространен случай, когда наследник получил земельный участок, на котором вместе с супругой построил дом и подсобные помещения.
При разводе права на участок и строения имеет наследник, хотя фактически средства вложены общие. Если оба владельца дачи понимают это, то раздел производится путем подписания добровольного соглашения, заверяемого нотариально. Соглашение о разделе имущества не предусматривает раздел поровну, при этом наследственная собственность может отойти к другому супругу. Соглашение проверяется специалистом на соблюдение правовых нормативов и заверяется, после чего становится основным документом при разделе совместно нажитой собственности.
Если одному из супругов достались в наследство банковские вклады , то практически невозможно на них претендовать после развода. Это объясняется очевидным фактом, поскольку деньги не требовали модернизации или строительства, ремонта. Вложений в накопление со стороны второго претендента быть не может, все доказательно по датам вклада или приобретения акций и депозитов.
На практике встречаются ситуации, когда муж и жена одновременно являются наследниками: когда умирают дети или каждый включен в завещание. Тогда каждый из наследников имеет права на долю, отраженную в завещании, или отходящую ему по закону. Получив свидетельство о праве на наследство, каждый из супругов зарегистрирует собственность на свое имя, станет единственным владельцем.
Если в завещании не отображено долевое соотношение, то полученное имущество делится поровну и оформляется на каждого из наследников. Встречаются ситуации, когда муж или жена получили наследство, реализовали его и на вырученные средства приобрели имущество для совместного пользования. Если при разводе суд постановит, что данное имущество делится поровну, то наследник может подать встречный иск и доказать, что на покупку пошли его личные средства.
Наследование имущества бывшего супруга
Вопросы наследования могут коснуться граждан, если бывший супруг умер и оставил завещание в пользу ставшего чужим супруга. Такой вариант встречается, если у граждан есть общие дети или сохранились доверительные отношения. Завещание может быть составлено в пользу любого лица, согласно воле покойного. Бывшие муж или жена имеют право стать наследниками, при этом нельзя забывать об обязательной доле несовершеннолетних или нетрудоспособных родственников.
Если бывший супруг не оставил завещания, то наследование происходит согласно положениям закона. Наследуют имущество владельца родственники, согласно очередности. К первой очереди относятся ближайшие родственники, а всего существует семь очередей. Разведенный супруг сможет претендовать на наследство в случае отсутствия родственников, и представлять собой восьмую очередь претендентов.
В подобном случае, заявление нотариусу будет принято после вынесенного судебного постановления, подтвердившего требование истца.
Права второго супруга на собственность наследодателя
Супруг является наследником первой очереди . Это означает, что он может рассчитывать на наследство наравне с детьми и родителями наследодателя.
Не всегда юридическая практика разрешает оформить наследственные претензии второго супруга на совместно нажитую собственность. Причиной подобных ситуаций является то, что не всегда такие требования законны. Бывает так, что второй супруг не оформил свою долю в наследстве, и она отошла в общую наследственную массу. А общая наследственная собственность подлежит разделу между всеми наследниками первой группы. – это не только право второго супруга, но и его обязанность.
Впрочем, существуют случаи, когда нет необходимости оформлять долю наследства. Это случается в ситуации, когда между супругами оформлен брачный договор и когда на собственность оформлен договор дарения.
Особенности наследования отдельных видов собственности
Некоторые нотариусы считают, что выделение супружеской доли наследства из общей массы наследуемой собственности является правом второго супруга, а некоторые относят это право к обязанностям. Что касается расположенных на банковских счетах, то наследование их возможно лишь в судебном порядке, когда преемник может доказать, то, что они являются совместно нажитой собственностью. В противном случае все вклады переходят в общую долю наследуемой собственности и подлежат наследованию всеми преемниками в общем порядке.
В случае с долгами, имеющимися у покойного, ситуация может возникнуть следующая. Супруг не обязан оплачивать долги в размере той части наследства, которая составляет его супружескую долю. Если же наследующий супруг принимает на себя обязательства оставшейся части наследства, то он сможет не только получать доходы от этой собственности, но и должен будет нести .
Может ли бывший супруг претендовать на наследство по закону – по закону не может. Бывшие супруги не могут рассчитывать на наследство, если при разводе был произведен полный раздел совместной собственности . Если бывший супруг (супруга) считают, что не вся собственность была поделена, то он (она) могут обращаться в судебные инстанции и доказывать то, что оно является совместно нажитым. Если суд сочтет доказательства весомыми, то примет решение в пользу заявителя и тогда истец сможет рассчитывать на долю наследства.
Если брак был признан недействительным или супруги проживали отдельно, но были зарегистрированы, в таких случаях доля наследуемой собственности определяется исходя из размера общей собственности, если таковая имеется.
Порядок выдачи акта о праве собственности
Чтобы наследующий супруг мог распоряжаться, полученной по наследству собственностью, регистрировать его в соответствующих организациях, ему необходимо получить акт о праве на наследство.
Кроме того, причина оформления такого документа заключается в том, что если наследующий супруг не оформит свою обязательную долю наследуемой собственности, то оно перейдет в общую массу наследства и будет уже распределяться между наследниками.
Документ можно получить на протяжении шести месяцев со дня в нотариате находящемся по месту проживания наследодателя. Как правило, пережившему супругу выдается акт на половину наследуемой массы, поскольку это собственность является совместно нажитой и делится между супругами поровну. Впрочем, бывают случаи, когда наследственная собственность распределяется в зависимости от внесенного супругом вклада.
Для определения размера доли умершего супруга , нужно предоставить, подтверждающие документы о его доходах и имуществе, которым он владел до брака.
Заключение
В заключении можно сформулировать ряд пунктов, которые помогут при оформлении наследственной массы. Чтобы получение наследства прошло без проблем обязательно нужно помнить о следующих вещах:
- Право наследования имущества после смерти супруга оговорено в законодательстве РФ.
- Наследование имущества после смерти супруга происходит в соответствии с законом и возникает в отношении половины общей собственности супругов.
- Наследование совместно нажитого имущества супругов имеет ряд нюансов, которые необходимо помнить и знать.
- В том случае, если наследующий супруг не подал заявление на получение акта о праве наследования части общей собственности, то она переходит в общую массу наследуемой собственности.
- Если супруги разведены, не проживали совместно или их брак признан недействительным, то право на наследование у них возникает только по судебному решению.
- Доля наследуемой собственности второго супруга определяется исходя из того, каковы были доходы каждого супруга и, какая собственность имелась у них до брака.
- Если квартира приватизирована, то наследующий супруг получает свою долю квартиры, а вторая часть делится между всеми наследниками.
Наиболее популярный вопрос и ответ на него по наследованию за умершим супругом
Вопрос: Скажите, пожалуйста, имею ли я право на наследство, если я не работала, и меня полностью содержал муж? Могут ли лишить меня наследства в пользу двух его совершеннолетних детей от первого брака, поскольку иных наследников у мужа нет? Если я могу рассчитывать на наследство, то на какую часть? Где можно оформить свои права на имущество и нужно ли обращаться в суд? Полина.
Ответ: Полина, данные правовые отношения регулируются содержанием статьи 1150 ГК РФ . В статье четко прописано, что супруга, находящаяся на иждивении имеет право на обязательную долю наследства. В вашем случае, вы можете рассчитывать на половину всего наследуемого имущества, поскольку являетесь законной супругой покойного и обладателем совместно нажитой собственности. Несмотря на то, что вы не работали, как супруга покойного имеете право, определенное законом, как наследование за умершим супругом. Также, оставшаяся часть наследуемой массы делится между всеми преемниками первой очереди, если таковые имеются, а именно между детьми, супругами и родителями покойного. То есть, оставшиеся 50% наследства подлежат разделу между вами и детьми мужа от первого брака, поскольку иных наследников нет. Иначе говоря, вы гарантированно получаете половину совместно нажитой собственности и еще треть от оставшейся части. Таким образом, ваша доля составит порядка 68% от всей наследуемой собственности. Чтобы оформить свое право на наследство официальным образом, вам необходимо обратиться к нотариусу и получить свидетельство. Для этого, потребуется предоставить, все необходимые документы, подтверждающие ваши супружеские отношения с покойным и прочие, утвержденные законом бумаги. Чтобы оформить свои права на наследство в суд обращаться нет нужды. Это необходимо только в том случае, если возникнут какие-либо спорные вопросы между наследующими лицами.
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы наследования имущества бывшими супругами – категорией наследников, специально не упоминаемой в наследственном законодательстве. Среди затронутых проблем: толкование завещаний при указании в последних на наследников как на супругов завещателя при том, что на момент открытия наследства брак был расторгнут, доказывание факта нахождения бывшего супруга на иждивении наследодателя и другие. Обращено внимание на то, что перечисленные вопросы обойдены вниманием в разъяснениях Верховного Суда РФ, в связи с чем внесены предложения, позволяющие обеспечить правильное решение вопросов наследования бывшими супругом.
Ключевые слова: наследование, бывший супруг, брак, толкование завещания, условное завещание, нетрудоспособные иждивенцы, совместное проживание.
Annotation:
this article considers questions about inheritance of property by ex-spouses ¬ this category of successors is not mentioned in the inheritance laws. The following problems are involved: interpretation of testaments indicating successors as spouses of testator assuming that at the moment when inheritance was open marriage was canceled, evidence of the fact that ex spouse was dependent on testator and others. The article pays attention that the listed questions were overlooked in clarifications of the Supreme Court of Russian Federation, in this connection the suggestions were introduced that allow to provide correct resolution of questions of inheritance by ex-spouses.
Key words:
inheritance, ex-spouse, marriage, interpretation of testament, conditional testament, disabled dependents, cohabitation.
Действующее законодательство о наследовании не наделяет бывшего супруга наследодателя статусом самостоятельного наследника. Во многом из-за умолчания законодателем о бывшем супруге наследодателя его вступление в права наследования зачастую порождает спорные ситуации.
Из смысла закона следует, что наследником по завещанию может быть любое лицо, а значит, и бывший супруг. Завещание наследодателем может быть составлено в любой период его жизни, как в период состояния в зарегистрированном браке с «бывшим» супругом, так и после расторжения брака с ним.
В том случае, когда лица на момент совершения завещания состояли в браке и в тексте завещания в качестве наследника указан «супруг(а)», после открытия наследства нотариус, ведущий наследственное дело, может отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию в связи с тем, что на момент открытия наследства лицо, указанное в завещании, уже не являлось супругом наследодателя. Бывший супруг вправе обжаловать отказ нотариуса в совершении нотариального действия. При отсутствии спора о праве такие дела рассматриваются в порядке особого производства с привлечением в качестве заинтересованных лиц нотариуса, удостоверившего завещание, нотариуса, ведущего наследственное дело, а также иных возможных наследников. Если спор о праве имеется, дело подлежит рассмотрению в порядке искового производства с привлечением в качестве ответчиков лиц, приобретающих право наследовать при исключении бывшего супруга из числа наследников, в качестве третьих лиц – нотариуса, удостоверившего завещание, нотариуса, ведущего наследственное дело.
Так, по одному из таких дел суд установил, что Р. состоял в браке с В. с 26.04.1991 г., брак расторгнут решением мирового судьи в 2005 г. В период состояния в браке – 10.12.2001 г. – Р. удостоверил у нотариуса завещание, которым все принадлежащее имущество завещал «своей супруге В.». На момент открытия наследства – 06.12.2007 г. – наследодатель не состоял в ином браке, не изменил и не отменил указанное завещание.
Поводом для обращения в суд послужил отказ нотариуса включить бывшую супругу в состав наследников умершего на том основании, что завещание было составлено в пользу гражданки как «супруги наследодателя».
Толкуя дословно завещание Р., суд посчитал, что в момент удостоверения завещания его воля была направлена на завещание всего принадлежащего ему имущества жене В., не иной жене, с которой бы он состоял в браке на день смерти и не иному человеку с таким же именем и отчеством. Завещание не содержит никаких отлагательных условий, предусмотренных волеизъявлением наследодателя при определении наследника своего имущества. На этом основании суд сделал вывод, что наследодатель имел намерение завещать все свое имущество В. не зависимо от расторжения в будущем брака. Доводы о том, что наследодатель считал указанное завещание в 2005 г. не имеющим юридического значения в связи с расторжением брака с В. суд посчитал несостоятельными. Волеизъявление завещать свое имущество выражено в завещании от 10.12.2001 г., которое не отменено и не изменено после расторжения брака с В. При наличии у наследодателя волеизъявления завещать свое имущество В. только в случае нахождения в браке на день открытия наследства, текст завещания должен быть изложен иначе. Нотариус обязана была разъяснить завещателю необходимость иной формулировки текста завещания с применением отлагательного условия, не допускающего двоякого толкования .
Комментируя данное решение, следует обратить внимание на то, что несмотря на распространенность завещаний в пользу супруга, Методические рекомендации по удостоверению завещаний, утвержденные протоколом ФНП 02.07.2004 г. № 04/04 , не определяют порядок действий нотариуса в подобных ситуациях.
Приведенный пример показывает, что во избежание возникновения спорных ситуаций нотариусам при удостоверении завещаний в пользу супруга необходимо разъяснять возможные последствия расторжения брака после совершения завещания, что целесообразно отразить в п. 40 Методических рекомендаций. В текст завещания допустимо включать оговорку о том, что лицо будет наследовать независимо от семейного положения на момент открытия наследства либо, наоборот, при состоянии в браке с завещателем. В последнем случае будем иметь дело с условными завещаниями.
В литературе относительно данного вида завещаний нет единой точки зрения. А.Л. Маковский указывал на то, что при обсуждении проекта части третьей Гражданского кодекса РФ предполагалось предусмотреть условные завещания. Однако идея была сознательно отвергнута по мотивам того, что эти условия могут неоправданно ограничивать права и свободы человека, являющегося наследником, даже несмотря на то, что такие завещания известны праву ряда стран .
Между тем отсутствие в нормах наследственного законодательства нормы, прямо допускающей составление условных завещаний, не означает запрет составления таких завещаний. Как справедливо отмечает М.В. Телюкина, на основании общих положений ГК РФ о сделках мы можем прийти к выводу, что условной может быть любая сделка. Систематическое толкование положений ГК РФ приводит к тому, что условные завещания приемлемы, если выполнимость (невыполнимость) условия станет очевидна в течение срока принятия наследства. Поскольку указанный срок определен императивно и соответствующие нормы не содержат каких-либо исключений, связанных с условностью завещания, можно сделать заключение: положения завещания, не позволяющие соблюсти порядок принятия наследства, недействительны как противоречащие императивным нормам ГК .
А.С. Васильев соглашаясь с мнением, что завещание можно совершить под условием, уточняет, что условие может носить только отлагательный характер и только с учетом того, что это отлагательное условие наступит ко времени открытия наследства. Если же к моменту открытия наследства отлагательное условие не наступит, то необходимо признать, что само назначение наследника (под таким отлагательным условием) теряет свою силу и должно считаться недействительным .
В этой связи указание в завещании на то, что супруг получит право на наследственное имущество в том случае, если брак не будет расторгнут, представляется допустимым. Его выполнимость станет очевидна в день открытия наследства.
Следует отметить, что отечественное законодательство исходит из формального критерия состояния в браке. В соответствии с ним супругом признается лицо, вступившее в брак и не расторгнувшее его в установленном порядке. Согласно ст. 25 Семейного кодекса РФ брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в судебном порядке – со дня вступления решения суда в законную силу.
Опыт адвокатской деятельности показывает, что распространены ситуации, когда один из супругов инициирует бракоразводный процесс, а второй заявляет ходатайство о примирении. Несмотря на то, что истец может возражать против заявленного ходатайства (сожительствует с другой), суд вправе удовлетворить его. Если до вступления решения суда в законную силу истец умрет, ответчик вправе реализовать свои права как наследника не только по завещанию, но и по закону (либо первой очереди, либо обязательного наследника). Инициация бракоразводного процесса, которой истец фактически выразил волю на прекращение брачных отношений, не повлияет на призвание ответчика к наследованию имущества после смерти истца.
Аналогичные последствия будут иметь место в том случае, если решение суда первой инстанции по делу о расторжении брака уже после смерти истца будет отменено по жалобе ответчика в связи с тем, например, что его не известили надлежащим образом. В таком случае суд не вправе отказать в приеме жалобы, при наличии оснований решение должно быть отменено, а производство по делу прекращено.
По закону бывший супруг может наследовать как нетрудоспособный иждивенец и обязательный наследник. Условия призвания бывшего супруга к наследованию как нетрудоспособного иждивенца определяются п. 2 ст. 1148 ГК РФ. В соответствии с ним к наследникам по закону относятся также граждане, которые не входят в круг наследников 1-7 очередей, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
Из приведенной нормы следует, что в отношении бывших супругов для призвания к наследованию должны выполняться следующие условия: нетрудоспособность, состояние на иждивении, совместное проживание с наследодателем.
1. Нетрудоспособность ко дню открытия наследства . В ст. 1148 ГК РФ, как и в иных нормах раздела 5 ГК РФ не раскрывается понятие нетрудоспособности. В свое время Верховный Суд СССР разъяснил, что, применяя норму о наследовании нетрудоспособными иждивенцами, суды должны иметь в виду, что к нетрудоспособным следует относить: женщин, достигших 55, и мужчин 60 лет, инвалидов I, II и III групп независимо от того, назначена ли названным лицам пенсия по старости или инвалидности, а также лиц, не достигших шестнадцати лет, а учащихся – восемнадцати лет (п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании» от 01.07.1966 г. № 6). Формально данное постановление утратившим силу на сегодняшний день не признано, в соответствии с ним бывшие супруги могут признаны нетрудоспособными как по возрастному критерию, так и в связи с инвалидностью.
2. Нахождение на иждивении наследодателя не менее года до его смерти наследодателя. Гражданское законодательство не раскрывает понятие «иждивение». В этой связи суды, как и в случае с нетрудоспособностью, обращаются к понятию иждивения, содержащемуся в ч. 3 ст. 9 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Данная норма устанавливает, что члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.
При оценке доказательств, представляемых в подтверждение нахождения на иждивении, суды исходят из соотношения оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного. Доказательства, подтверждающие нахождение на иждивении, имеют юридическое значение, если подтверждают нахождение на иждивении только в срок не менее года до смерти наследодателя, а не в другие периоды его жизни. Помощь должна быть систематической. Предоставление нерегулярной, эпизодической или незначительной материальной помощи со стороны наследодателя иждивения не означает.
При рассмотрении данной категории дел суды мотивируют свои выводы об отказе в установлении факта нахождения на иждивении ссылкой на то обстоятельство, что доходы лица, заявляющего соответствующее требование (бывшего супруга), превышали размер прожиточного минимума, что представляется обоснованным. В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме» от 24.10.1997 г. № 134-фз прожиточный минимум – стоимостная оценка минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы. Предполагается, что если доходы заявителя соответствовали или превышали размер установленного прожиточного минимума, он мог и должен был обеспечивать себя самостоятельно, помощь наследодателя сверх величины прожиточного минимума не должна учитываться при установлении факта нахождения на иждивении. Следуя данному правилу, судебная коллегия правомерно отклонила доводы жалобы о том, что наследодатель приобретал для истицы имущество, в том числе автомобиль, драгоценности, нес расходы на совместные заграничные поездки, поскольку указанные расходы умершего не могут быть отнесены к основному источнику средств существования истицы .
В этом же деле судебная коллегия высказала и иные суждения, которые могут в дальнейшем учитываться судами при разрешении подобных дел. В частности, обосновывая вывод о том, что истица имела достаточно средств к существованию и не находилась на иждивении наследодателя, указала, что она имела на праве собственности трехкомнатную квартиру, на момент смерти наследодателя являлась также и собственником другой квартиры (квартира продана 14 сентября 2009 года), имела в собственности автомобиль Пежо 206, стоимость которого на момент открытия наследства после ее смерти составляла 372000 р., а также имела вклады в банках.
На наличие достаточных средств к существованию, в том числе в виде недвижимого имущества, было указано и при рассмотрении дела по заявлению К.Г.Д. об установлении факта нахождения на иждивении К.Н.А., умершего 13.12.2007 года. В обоснование требований указывалось, что брак с К.Н.А. расторгнут 30.07.1987 г. Однако после расторжения брака они проживали совместно. Имели в долевой собственности квартиру. К.Н.А. до 2005 г. работал, получал пенсию, и его помощь являлась основным источником существования заявителя. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении указанного заявления. В связи с тем, что заявительница с 1983 года имела личный и постоянный доход в виде пенсии, совершеннолетнюю трудоспособную дочь, недвижимое имущество в собственности, она не может считаться находящейся на иждивении у К.Н.А., поскольку он не был обязан предоставлять бывшей супруге содержание и его доходы не являлись постоянным и основным источником существования заявителя.
Суд кассационной инстанции, оставляя решение суда без изменения, указал следующее: разрешая заявление по существу, суд первой инстанции правильно определил, что доход заявительницы в виде пенсии по старости превышал получаемую К.Н.А. пенсию; других доходов за год до его смерти К.Н.А. не имел. Отсутствие у наследодателя наследников, которые могут принять открывшееся после его смерти наследство, равно как и отсутствие у заявительницы средств для выкупа доли К.Н.А. в общей квартире, не предусмотрено законом в качестве обстоятельств, исключающих требования п. 2 ст. 1148 ГК РФ к периоду нахождения лица на иждивении наследодателя .
Из приведенного примера следует, что наличие в собственности дорогостоящего имущества (недвижимости, транспортных средств), лиц, обязанных в силу закона содержать заявителя, также исключает наличие отношений иждивения.
3. Совместное проживание с наследодателем. Условие о совместном проживании с наследодателем сформулировано в ст. 1148 ГК не вполне определенно: не понятно, относится ли упоминаемый в ней годичный срок только к иждивению или также к проживанию совместно с наследодателем.
М.В. Телюкина считает, что «годичный срок относится ко времени иждивения, срок же проживания (как и срок нетрудоспособности) не установлен» .
Наоборот, Ю.К. Толстой полагает, что «иждивенец должен не только находиться на иждивении наследодателя не менее года, но и проживать с ним, тоже не менее одного года» .
М.С. Абраменков и П.В. Чугунов также придерживаются позиции, что для признания к наследованию нетрудоспособный иждивенец, не входящий в число наследников первой – седьмой очередей, должен по меньшей мере в течение года до открытия наследства не только находиться на иждивении наследодателя, но и проживать совместно с ним. Обосновывая свою позицию, они исходят из того, что условие о совместном проживании характеризует, прежде всего, отношение к этому иждивенцу со стороны наследодателя, который считал соответствующего иждивенца настолько близким, что допустил его проживание рядом с собой. Именно эти обстоятельства позволяют разумно предположить намерение наследодателя обеспечить иждивенца, продолжительно и постоянно проживавшего с наследодателем, и на случай своей смерти. Соответственно, никакое временное, непродолжительное проживание иждивенца у наследодателя (например, во время болезни последнего, его командировки в другой город и т.п.) не свидетельствует о близости отношений, не дает оснований для разумного предположения о том, что наследодатель желал бы обеспечить такого иждивенца .
В пользу последней из приведенных точек зрения свидетельствует и структура спорного предложения. В нем условие о совместном проживании формулируется вместе с условием об иждивении (на что указывает союз «и») после указания временного критерия «не менее года до смерти». Можно предположить, что если бы законодатель стремился условие о проживании привязать «ко дню открытия наследства», оно было бы сформулировано в первой части спорного предложения. Во избежание различного толкования нормы судебными органами Верховному Суду РФ целесообразно издать соответствующее разъяснение.
Под совместным проживанием следует понимать «проживание наследодателя и нетрудоспособного иждивенца в одном жилом помещении независимо от того, кому и на каком праве оно принадлежит – праве собственности или праве пользования; велось ли ими совместное хозяйство или нет; были они зарегистрированы или нет» .
Однако если проживание заявителя не подтверждается документально (отметкой о регистрации в паспорте), требование об установлении факта совместного проживания в период, предшествующий году до смерти наследодателя, должно заявляться самостоятельно, наряду с требованием об установлении факта нахождения на иждивении, поскольку данные требования не включают друг друга.
В случае выполнимости перечисленных условий бывший супруг может быть призван к наследованию не только как нетрудоспособный иждивенец, но и, при наличии завещания в пользу других лиц, как обязательный наследник.
Более того, можно представить ситуации, когда лицо вступает в повторный брак, не расторгая предыдущего, и второй брак признается недействительным. В этой ситуации супруга (супруг) от первого брака, несмотря на возможное отсутствие фактических брачных отношений, будет призвана к наследованию как наследник первой очереди либо как наследник по завещанию (обязательный наследник). Лицо, с которым вступили в повторный брак, не считается супругом, в связи с чем может наследовать только как наследник по завещанию либо нетрудоспособный иждивенец (обязательный наследник).
По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Бывший супруг должен призываться к наследованию вне зависимости от того, указан он или нет в завещании как супруг. Подавая иск на развод, гражданин может, при желании, изменить или отменить завещание сразу, не дожидаясь решения суда. Если он этого не сделал и после расторжения брака, то для него не важен был статус наследника («жена», «муж»).
Во избежание возникновения судебных споров нотариусам при удостоверении завещаний в пользу супруга необходимо разъяснять возможные последствия расторжения брака после совершения завещания, что целесообразно отразить в п. 40 Методических рекомендаций по удостоверению завещаний. В текст завещания допустимо включать оговорку о том, что лицо будет наследовать независимо от семейного положения на момент открытия наследства либо, наоборот, при состоянии в браке с завещателем.
2. При отсутствии завещания в пользу бывшего супруга он может быть призван к наследованию как нетрудоспособный иждивенец или как обязательный наследник. В обоих случаях требуется наличие совокупности условий, одним из которых выступает состояние на иждивении умершего. Следует согласиться с подходом судов, которые при установлении факта нахождения на иждивении обращают внимание на то обстоятельство, что доходы бывшего супруга, заявляющего соответствующее требование, превышали размер прожиточного минимума. Прожиточный минимум выступает объективным критерием необходимости произведенных расходов. В этой связи предполагается, что если доходы заявителя соответствовали или превышали размер установленного прожиточного минимума, он мог и должен был обеспечивать себя самостоятельно, помощь наследодателя сверх величины прожиточного минимума (оплата им заграничных поездок, покупка предметов роскоши и т.д.) не должна учитываться при установлении факта нахождения на иждивении.
Решение Центрального районного суда г. Челябинска от 21.02.2008 г. По делу № 2-705/2008 // Архив Центрального районного суда г. Челябинска, 2008 г.Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания Утверждены решением Правления Федеральной нотариальной палаты (Протокол N 04/04 от 1 – 2 июля 2004 г.) // Нотариальный вестник. – 2004. – № 9.
Маковский А.Л. Как лучше гарантировать наследование. Нормы наследственного права в проекте части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации // Законодательство и экономика. 1997. N 3-4. С. 38.
Телюкина М.В. Наследственное право: Комментарий Гражданского кодекса Российской Федерации: Учеб.–практ. пособие. – М.: Дело, 2002. – С. 30.
Каждый человек за свою жизнь зарабатывает определенное количество того или иного имущества, которое по окончании его жизни, согласно имеющимся законам, перейдет его родственникам и потомкам. Передача абсолютно всего наследия происходит непосредственно родственникам умершего, независимо от того, имеется у него завещание или нет. К передаваемому имуществу относят все вещи, предметы движимого и недвижимого имущества, плюс всевозможные права и обязанности, в том числе и обязанности по выплате долгов, которые имел ушедший из жизни родственник. В любом случае, однако, присутствует возможность отказаться от наследования имущества. Если случается подобная ситуация, то право получения оставленного состояния переходит к тем родственникам, которые находятся в следующей очереди на наследство.
То есть, если супруг, дети или родители умершего человека не вступают в законное наследие, то их место занимают . Это сестры, братья и дедушки и бабушки наследодателя. Если и они отсутствуют или просто отказываются принимать наследство, то очередь переходит все более дальним и дальним родственникам. И так аж до седьмой очереди. Интересным в этом случае становится вопрос о том, имеет ли право на наследство бывшая жена умершего гражданина. И если да, то на каких условиях и в какую очередь. Для того чтобы узнать подобную информацию, придется рассмотреть всю процедуру передачи и принятия наследство в соответствии с имеющимися документами, входящими в состав 63 главы гражданского кодекса Российской Федерации.
Законные основания передачи и получения наследства. Три первые очереди
Как уже указывалось, все статьи 63 главы Гражданского кодекса определяют право, и очередность вступления в наследство родственников умершего гражданина нашей страны. Согласно им, первоочередную возможность имеют жены или мужья, дети и родители. Если же кто-то из них ушел из жизни раньше наследодателя, то причитающаяся этому человеку доля переходит его потомкам, например, внукам наследодателя по праву представления. На всех потомков первой очереди оставленное состояние должно делиться ровно пополам. И даже при наличии завещания на какое-то стороннее лицо, его можно опровергнуть в судебном порядке и получить причитающуюся вам по закону часть состояния умершего родственника. Исключение в этом случае могут составлять лишь родственники, лишенные наследства, по решению умирающего, которое должно быть оформлено в присутствии адвоката и нотариуса и подкреплено личной подписью.
В случае, когда наследники первой очереди физически отсутствуют или отказались от наследства, или не имеют на него права, все передаваемое наследие уходит ко второй очереди лиц. Это брат, сестра или дедушки с бабушками, оставляющего после себя состояние, человека.
Третьеочередными родственниками, которые имеют право получить оставленное состояние, являются братья и сестры родителей, то есть дяди и тети, чьи дети могут претендовать на получение доли по праву представления, но лишь в том случае, когда их родители не являются живыми к моменту смерти наследодателя.
К наследникам следующих очередей причисляются те, которые находятся на более дальних коленах рождения от наследодателя. Таким образом, четвертую очередь составляют прабабушки и прадедушки. Плюс двоюродные братья и сестры наследодателей. А уже их непосредственные родственники будут относится к более поздней очереди – пятой по праву законного наследования. Это дети племянниц и племянников, двоюродные дедушки, бабушки и внуки. К шестой очереди можно отнести двоюродных племянников, внучек и внуков, двоюродных прадедушек и прабабушек. Плюс двоюродные дяди и тети тоже находятся в шестой очереди.
Ну и, наконец, к последней, седьмой очереди родственников, которые имеют право получить наследство, относятся неродные по крови, но родные по закону дети и родители. Это мачеха, отчим, падчерицы и пасынки. На этом очередность законодательно утвержденного права вступления в наследство заканчивается, и ни одна из статей гражданского кодекса Российской Федерации не имеет ни малейшего упоминания в правах на получение наследства бывшей жены. Стало быть, его попросту нет в природе.
Но возможность получить состояние умершего бывшего мужа все-таки есть, так как бывшая жена всегда может быть упомянута в завещании.
Наследование состояния по завещанию
При желании наследодателя изменить очередность вступления родственников в , оставленного им имущества или включить в их число человека, который никогда не может стать наследником по закону, он имеет полное право оформить завещание. Данный документ в обязательном порядке должен быть подписан в присутствии уполномоченного лица, то есть нотариуса, который своевременно обязан занести факт юридического оформления завещания в свой реестр. Оно имеет возможность быть исправленным, переписанным или удаленным автором неограниченное количество раз. Но происходить все должно в определенной рамками закона форме – в присутствии нотариуса, который помогает оформить завещание и заново его заверить. В данном случае бывшая жена может вполне правомерно быть включена в число наследников.
Однако любое завещание можно в судебном порядке опротестовать и посредством этого в долю наследия может вступить еще несколько родственников, например, не упомянутые в завещании родственники первой очереди в получении наследства и нетрудоспособные близкие лица, пенсионеры и инвалиды, плюс несовершеннолетние граждане, находящиеся в той или иной степени родства с умершим гражданином. При этом они могут быть представителями, и третьей, и четвертой, и пятой и даже седьмой очередей. Им нужно будет лишь написать заявление нотариусу, который на законном основании сможет включить нетрудоспособного родственника в список людей, претендующих на получение оставленного ушедшим из жизни гражданином, состояния. Но людям, упомянутым в завещании, например, бывшей жене, переживать по этому поводу не стоит, так как вычеркнуть ее из списка наследников уже никто не сможет.
А вот добровольно отказаться от принятия оставленного имущества может каждый. При этом следовать можно будет двумя способами. Первое – просто , и в этом случае ваша доля будет поровну разделена между оставшимися наследниками. А второй способ предполагает отказаться от имущества в пользу другого лица, то есть вся доля наследства, которая по закону предназначалась вам, в итоге перейдет лишь одному лицу, указанному вами в заявлении об отказе.
Российским законодательством определены сроки вступления в наследство. Это шесть месяцев, в течение которых наследники должны написать и передать нотариусу заявления о принятии наследства либо фактически принять оставленное имущество, то есть официально переоформить его на свое имя, если есть такая необходимость. То есть человек вправе пользоваться оставленными ему благами и не регистрировать этот факт официально у нотариуса. Если в течение установленных законом шести месяцев наследник не вступил в наследство, то решить ситуацию поможет суд, посредством заседаний которого сроки восстанавливаются, и наследники тоже восстанавливаются в своих правах.
В случае, когда передаваемым в наследство имуществом является квартира или жилой дом, на территории которого прописана бывшая жена, то она, наравне со всеми наследниками может претендовать на долю оставшейся от умершего жилплощади. Но данный вариант может быть опротестован в суде, особенно при условии, что дом или квартира приобреталась наследодателем до заключения брака или после его развода с бывшей женой.
В судебной практике бывали случаи, когда бывшая жена или муж получали долю наследства даже будучи неуказанными в завещании. Дело в том, что некоторые супруги после развода недостаточно тщательно делят совместно нажитое имущество. Это совсем не кается материальных благ, например, машины или дома, так как они хорошо видны и материально значимы. А вот духовные блага или юридические и финансовые документы, ценные бумаги или акции, приобретенные в браке, зачастую бывают забытыми. И лишь после смерти супруга жена может вспомнить о том, что, например, акционерную долю в открытом мужем частном предприятии они покупали совместно, будучи еще официальными мужем и женой. Здесь адвокату бывшей жены придется серьезно постараться для того, чтобы отстоять интересы своей подопечной. И подобные прецеденты в нашей стране уже встречались. Но это, скорее, исключение из правил, нежели аксиома.
Принятие наследственного имущества
Если все-таки бывшей жене удалось доказать свое право на долю в наследстве или же она получила ее благодаря составленному покойным завещанию, то ей предстоит правильно пройти всю процедуру принятия наследства.
Первое, что рекомендуют сделать получающим наследство гражданам, это написать и принести заявление о его принятии. При этом, даже если вы отказываетесь от наследства, официально вы будете считаться лицом, принявшим наследство. Произвести данные действия нужно в течение полугода – в срок, указанный в законе о принятии наследства. После этого, уже в неопределенный период времени, наследник может обратиться к нотариусу с написанным заявлением о получении свидетельства на право собственности переданного ему наследства. Если же человек уже начал пользоваться, управлять, оплачивать и в полной мере распоряжаться наследственным состоянием, но не подал заявление нотариусу о его принятии, то он считается фактически принявшим наследство.
Данный вопрос терзает многих ввиду того, что в январе 2006 года в связи с поправками в Налоговом кодексе России, был отменен. Однако госпошлины до сих пор продолжают взиматься, так как действует он только на недвижимое имущество, а в статье 333 перечислены лишь некоторые категории лиц, которые на момент официального подтверждения своего вступления в наследство, то есть при оформлении документов, освобождаются от оплаты действующего тарифа. Это лица, получающие жилье или участок земли или какую-либо другую жилплощадь, на которой они проживали с наследодателем на момент его смерти, и продолжают проживать там после этого события. Более того, от налога освободились и те родственники, которым к дню открытия наследства не исполнилось еще восемнадцати лет. Плюс недееспособные граждане. Ну и последней освобожденной от пошлины категорией лиц являются наследники погибших на рабочем месте граждан и лиц, застрахованных от несчастных случаев за счет тех организаций и предприятий, на которых они работали.
Как видно, и в данной статье нет ссылок на бывших жен, которым придется оплачивать госпошлину при вступлении в наследство. Составит она определенный процент от рыночной стоимости принятого имущества. При этом данная сумма не должна превышать 1 млн. руб. для взрослых, достигших совершеннолетия наследников, и более 100 000 руб. для нетрудоспособных граждан и детей.
От госпошлины наследников может освободить и дальновидный наследодатель, который в своем завещании может выразить свою последнюю волю, которая будет выполнена в соответствии с законом и благодарные наследники лишатся столь неприятного бремени платить подоходный налог на наследуемое имущество. Стало быть, и бывшая жена благодаря завещанию может освободиться от госпошлины.
Все ещё остались вопросы?
Позвоните по номеру и наш юрист БЕСПЛАТНО ответит на все Ваши вопросы